Тема 4. Имущественные и неимущественные права переходящие в порядке универсального правопреемства.
Наследственное правопреемство является одним из самых важных институтов права. Вопрос о судьбе имущества после смерти его хозяина имеет огромное как личное, так и общественное значение: здесь сталкиваются самые разнообразные интересы, самые противоречивые течения. О социально-политических последствиях введения той или иной конструкции наследственного правопреемства уже говорилось, потому не вызывает удивления конституционное закрепление этого института (ч. 4 ст. 35). Понятие наследственного правопреемства в современном праве сформулировано достаточно четко. Это обусловлено наличием в действующем Гражданском кодексе легального определения наследования. Оно содержится в ст. 1110 и состоит в следующем: «При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное». Данное определение неоднозначно указывает на признаки наследственного преемства, однако содержит в себе открытый перечень таких признаков. Кроме того, не все признаки наследственного правопреемства ясно видны из Кодекса. Следовательно, представляется необходимым обратиться к теории наследования, тем более что понятие наследственного правопреемства разными учеными трактуется по-разному. В большинстве случаев наследование определяется как универсальное посмертное преемство, либо как переход имущественных прав от наследодателя к наследнику. Представляется, что такое понимание является слишком узким и не охватывает всех случаев наследственного правопреемства. Правильнее определить наследственное правопреемство как переход имущества умершего другому лицу. Можно возразить: такое определение является слишком широким и может включать в себя и другие правовые явления, например, захват «лежачего наследства», который мог иметь место в римском праве в виде occupatio. Для уточнения определения следует добавить к нему существенные признаки такого преемства. Во-первых, наследственное преемство характеризуется единовременным переходом к правопреемнику всех прав и обязанностей. Правопреемник не нуждается в приобретении каждой отдельной части наследственного имущества в наличии тех условий, которые необходимы при приобретении каждой из этих частей имущества в отдельности. Наоборот, он делается правопреемником умершего в силу одного акта, принятия наследства. Для перехода прав и обязанностей не имеет значения знание или незнание участвующих в правопреемстве лиц о составе переходящего имущества. Однако не переходят в порядке наследования некоторые права, тесно связанные с личностью (высокоперсонифицированные права). Например, право на получение алиментов не переходит по наследству. Возникает вопрос о самой возможности существования универсального правопреемства при наследовании: если весь комплекс прав и обязанностей правопредшественника не переходит, то нет и универсальности правопреемства. Проблема может быть решена указанием на отсутствие объектоспособностивысокоперсонифицированных прав. Однако такое предположение не было доказано, а утверждение о том, что все личные неимущественные права не могут участвовать в правопреемстве, не соответствует действительности. Так, право на обнародование произведения является личным неимущественным, однако может переходить к наследникам в порядке наследственного правопреемства80. Представляется, что универсального правопреемства в строгом смысле не может быть, коль скоро не все права переходят к наследнику. Универсальное правопреемство, как было показано выше, существовало в римском праве, когда личность наследодателя (defunctus) переносилась на личность наследника. Действующее право использует категорию универсального правопреемства не совсем обосновано. Что касается перехода обязанностей от наследодателя к наследнику, то следует признать неприменимость конструкции универсального правопреемства к обязанностям, связанным со смертью(средства на похороны или средства, потраченные на сохранение имущества умершего до принятия наследства наследниками) переходящим к наследнику. Правопреемство носит производный характер, потому здесь оно не может использоваться. Вторым признаком наследственного правопреемства, по мнению законодателя, является его универсальный характер, если, однако, закон не предусматривает иного. Предположения по поводу корректности применения категории универсальности к современному институту наследственного правопреемства были изложены выше, однако остались еще случаи бесспорного сингулярного правопреемства. В отличие от правопреемника универсального сингулярный преемник не является преемником в совокупности имущественных прав наследодателя, ни в отдельных долях наследства. В порядке сингулярного преемства преемник получает некоторое имущественное право, причем это право он получает не непосредственно, а через наследника. Так обстоит дело в случае с завещательным отказом. В отношении сингулярного преемника не возникает и сложной проблемы об ответственности, сингулярный преемник приобретает только право. Сингулярное правопреемство как вид наследственного правопреемства возможно и в некоторых других случаях. Думается, что сингулярное правопреемство имеет место в случае с наследственной трансмиссией: право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти наследника, обладавшего таким правом. Также и право на обязательную долю не может включаться в наследство в случае наследственной трансмиссии (ст.1156 ГК). Кроме того, определенные виды вещей не могут переходить к правопреемнику в составе наследственного имущества. Таковыми являются, например, государственные награды, которые не входят в состав наследственной массы и передаются только близким родственникам. Следующая характеристика наследственного правопреемства – принцип неизменности имущества. Он означает, что все, входящее в состав наследства (о составе наследства см. ст. 1112), переходит при наследовании в том же состоянии, виде и положении, в котором оно находилось, когда принадлежало умершему. Применительно к имущественным правам и имущественным обязанностям ним этот принцип означает прежде всего неизменность содержания прав и обязанностей. Принцип неизменности при универсальном правопреемстве влияет и на течение сроков исковой давности. универсальное правопреемство не влечет изменений сроков исковой давности, и порядка их исчисления. Кроме того, принцип неизменности при универсальном правопреемстве определяет и переход гражданско-правовой ответственности. Это относится прежде всего к видам ответственности. Если на умершем лежала индивидуальная долевая, субсидиарная или солидарная ответственность, то именно она и переходит при универсальном правопреемстве. Следует признать, что и эта характеристика наследственного преемства не может быть признана абсолютной. Дело в том, что переходящие по наследству права могут изменять свое содержание. Например, если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства сам не является членом данного хозяйства, то в интересах защиты прав и законных интересов его членов закон предусматривает изменение права, переходящего в порядке правопреемства. Наследнику дается право на получение компенсации, размер которой должен быть соразмерен доле, наследуемой этим посторонним для хозяйства наследником (п. 2 ст. 1179 ГК). Следует также отметить, что закон в определенных случаях предусматривает возможность ограничения объема наследственного правопреемства, например, устанавливая институт обязательной доли (ст.1149). Таким образом, можно сделать вывод, что понятие наследственного правопреемства, существовавшее в римском праве, существенно изменилось. Это связано, прежде всего, с усложнением наследственного права. Как было показано, применять характеристики наследственного преемства, сформулированные римским правом, следует осторожно. Представляется, однако, что большое количество оговорок к общим правилам лишь подчеркивает уникальность наследственного преемства как вида правопреемства.
Наследодатель - это лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам. Наследодателем может быть только гражданин (физическое лицо). В качестве наследодателя может выступать любое физическое лицо (в том числе недееспособное и несовершеннолетнее). Не имеет значения также и гражданство наследодателя. В качестве наследодателей могут выступать также и иностранные граждане и лица без гражданства. Это обусловлено тем, что основанием наследования является не волеизъявление, а факт смерти человека и место открытия наследства. Вместе с тем следует иметь в виду, что частично дееспособные и ограниченно дееспособные лица могут выступать в качестве наследодателей только при наследовании по закону, поскольку завещательной дееспособностью они не обладают. Если наследодатель сделал в установленной законом форме распоряжение о судьбе принадлежащего ему имущества на случай смерти, то такое лицо называется завещателем.
Наследник - это лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства. Субъектами наследственного правопреемства могут быть все участники гражданского оборота (физические и юридические лица, существующие на день открытия наследства, Российская Федерация в целом, государственные и муниципальные образования). Кроме того, в соответствии с последними изменениями, внесенными в ч.3 ГК, к наследованию по завещанию могут призываться также иностранные государства и международные организации (ст.1116 ГК). Российская Федерация может быть наследником по закону только в случаях, предусмотренных ст.1151 ГК (в указанной статье говорится о наследовании выморочного имущества, которое будет рассмотрено ниже).
Термин "граждане" включает не только граждан Российской Федерации, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства (апатридов). Иностранцы и лица без гражданства могут беспрепятственно получить лично или через своих представителей всю сумму наследства и вывезти ее в страну проживания.
Граждане, зачатые при жизни наследодателя, но родившиеся после его смерти, могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию (п.1 ст.1116 ГК). Как правильно было отмечено в литературе, это не означает, что неродившийся ребенок признается субъектом права. Его права будут учитываться лишь при условии, что он родится живым. Если же он родится мертвым, то факт его зачатия утрачивает какое бы то ни было юридическое значение, поскольку его правоспособность так и не возникла. Недостаток этой нормы в том, что в ней не сказано, сколько нужно прожить ребенку, чтобы это условие было удовлетворено. Имеется в виду, достаточно ли нескольких часов жизни после родов, чтобы быть признанным наследником умершего? Ответа на этот вопрос нет.
Из указанного выше определения следует, что наследником по завещанию может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. Вместе с тем возникает вопрос о возможности наследования субъектами права хозяйственного ведения и оперативного управления, которые не являются собственниками принадлежащего им имущества. Представляется, что наследником может быть юридическое лицо, не являющееся собственником закрепленного за ним имущества (государственные и муниципальные унитарные предприятия, финансируемые собственником учреждения). При этом данное юридическое лицо не станет собственником завещанного ему имущества. Оно поступает, согласно п.2 ст.299 ГК соответственно в хозяйственное ведение или оперативное управление предприятия или учреждения. А собственником будет учредитель этого юридического лица. Таким образом, фактически речь может идти о наследовании имущества государством, субъектом Федерации или муниципальным образованием.
Расширение круга лиц, призываемых к наследованию по сравнению с ранее действовавшим законодательством, обусловлено изменением правового статуса административно-территориальных и национальных образований на территории России и придания им статуса равноправных субъектов Федерации, формированием института муниципальных территориальных образований, изменением правового статуса и полномочий юридических лиц различных форм собственности и организационно-правовых норм.
Положение государства как наследника имеет определенную специфику. По действующему законодательству (в соответствии с п.3 ст.1151 ГК) должен быть принят специальный закон, регулирующий порядок наследования и учета выморочного имущества государством, однако до настоящего времени такой закон не был принят. Единственное исключение составляют нормы ГК РФ, регулирующие порядок перехода субъектам Федерации выморочного имущества в виде жилых помещений. Так, согласно п.2 ст.1151 ГК выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге - в собственность такого субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.
На государство не распространяется правило о праве наследника отказаться от наследства. По всем делам о наследстве, перешедшим государству, надлежащим ответчиком является финансовый орган (Минфин России).
В отдельных статьях ГК РФ содержатся нормы, регулирующие дополнительные обязанности наследников в связи с принятием наследства. В частности, наследники поверенного обязаны известить доверителя о прекращении договора поручения смертью поверенного. Они обязаны также принять меры, необходимые для охраны имущества доверителя, в частности сохранить его вещи и документы, а затем передать это имущество доверителю (ст.979 ГК). Кроме того, закон предусматривает, что в случае прекращения доверенности смертью лица, которому она была выдана, его правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность (п.3 ст.189 ГК).
В ряде случаев ГК РФ наделяет наследников правами гражданско-процессуального характера. В частности, наследники дарителя имеют право требовать в суде отмены дарения, если одаряемый умышленно лишил жизни дарителя (п.1 ст.578 ГК). Наследникам застрахованного лица закон предоставляет право на иск о признании договора личного страхования недействительным (п.2 ст.934 ГК).
В Кодексе лица, не имеющие права наследовать, определены термином "недостойные наследники" (ст.1117). Круг этих лиц в указанной статье определен несколько иначе, чем в ранее действовавшей ст.531 ГК РСФСР: в частности, отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать увеличению причитающихся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Таким образом, в отличие от ранее действовавшего законодательства для того, чтобы признать кого-либо недостойным наследником, достаточно одной попытки указанных выше действий.
Примером противоправных действий, направленных против наследодателя, является умышленное лишение жизни наследодателя или совершение покушения на его жизнь. Исключение составляют лица, в отношении которых завещатель совершил завещание уже после утраты ими права наследования. Такие лица имеют право наследовать это имущество. Безусловно, что вина этих лиц в совершении указанных преступлений должна быть установлена судом. Противоправные действия должны быть подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу. Как следует из п.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991г. № 2, противозаконные действия, которые установлены приговором суда, являются основанием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий. В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, данное правило неприменимо. Мотивация и причины совершения указанного правонарушения значения не имеют.
Противоправные действия, направленные против осуществления воли наследодателя, выраженной в завещании, могут заключаться в составлении фиктивного завещания, сокрытии подлинного завещания, понуждении завещателя к составлению завещания в пользу конкретного лица либо завещания с завещательным отказом, понуждении какого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства, а отказополучателей - от завещательного отказа и т.п.
В нотариальной практике возникает вопрос: необходимо ли при наличии соответствующего обвинительного приговора вынесение судом дополнительного решения о признании гражданина недостойным наследником? Представляется, что какого-либо специального решения суда о признании наследника недостойным не требуется. При наличии приговора суда о признании наследника виновным в совершении умышленного лишения жизни наследодателя этот вопрос решает нотариус.
К числу недостойных наследников по закону также относятся родители, которые были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства, а также граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (ч.2 п.1 ст.1117 ГК).
Лишение родительских прав осуществляется в соответствии с нормами семейного права и представляет собой крайнюю меру воздействия на лиц, уклоняющихся от своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Следует отметить, что в данном случае речь идет только о наследовании по закону и указанные лица могут быть наследниками по завещанию.
Согласно ст.72 СК РФ родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка. Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке по заявлению родителя, лишенного родительских прав. Однако если этого не произошло, то такие родители лишаются права наследования.
Что касается злостного уклонения от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя, то это обстоятельство может быть подтверждено материалами гражданского дела о взыскании алиментов или другими доказательствами, подтверждающими злостный характер уклонения от исполнения указанных обязанностей.
Недостойные наследники могут быть отстранены судом по требованию любого заинтересованного лица (это оценочное понятие). При этом не имеет значения, идет ли речь об отстранении от наследования по закону или по завещанию. Лица, для которых такое отстранение порождает связанные с наследованием имущественные последствия, вправе требовать в судебном порядке всего неосновательно полученного недостойными наследниками. (В данном случае будут применяться нормы главы 60 ГК "Обязательства вследствие неосновательного обогащения".)
Положение о недостойных наследниках распространяется и на тех из них, кто имеет право на обязательную долю в наследстве. Правила ст.1117 ГК применяются и к завещательному отказу. Если предметом завещательного отказа было выполнение для недостойного отказополучателя определенной работы или оказание определенной услуги, последний обязан возместить стоимость работы (услуги).
Важно отметить, что не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. В данном случае судом выносится не приговор, а определение суда об освобождении лица от уголовной ответственности. Нельзя признать недостойными наследниками также лиц, не достигших 14-летнего возраста, и граждан, признанных в судебном порядке недееспособными.
Следует учитывать, что наследственное имущество может переходить не только к наследникам, но и к иным лицам. Однако это не означает, что субъектами наследственного правопреемства могут стать какие-либо другие лица, кроме наследников. Например, при завещательном отказе (легате) на наследников может быть возложено исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности наследниками (ст.1137 ГК). В подобных случаях субъектами наследственного правопреемства все равно считаются только наследники как непосредственные правопреемники умершего.
Дата добавления: 2020-03-17; просмотров: 479;